- 5 мая, 2024
- 58
СТРАХОВАНИЕ СМР. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Страхование строительно-монтажных рисков (СМР) является одним из сложных комбинированных видов страхования, включающих в себя страхование гражданской ответственности1, страхование грузов, страхование от несчастных случаев2, страхование предпринимательских рисков3 и другие виды. Именно по этой причине складывающаяся судебная практика из споров по договорам страхования выявляет аспекты, которые крайне важно учитывать всем участникам договора страхования СМР.
Преддоговорная работа по оценке рисков и правильно организованное взаимодействие между страховщиком и страхователем не только при наступлении страхового события, но и в процессе заключения и исполнения договора, являются базовым условием для эффективной реализации страховой защиты и благополучного сотрудничества участников страховых правоотношений.
Как правило, обязанность заключить договор страхования СМР возлагается на подрядчика – лицо, которое в силу закона отвечает за ущерб, причиненный в процессе строительства. Тем не менее, это не лишает застройщика права на заключение договора страхования. Напротив, подобная конструкция часто встречается в договорах СМР.
Однако в этом случае важно понимать, что на застройщика будет возложена полная ответственность за оценку условий страхования, включая своевременное изменение как объема страхового покрытия, так и других существенных условий договора, как то: объекты страхования, страховые суммы, лимиты, сроки строительства и др.
Кроме того, как при заключении договора страхования, так и при наступлении страхового случая сторонам договора страхования для получения страхового возмещения важно определить, на ком лежит риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ с учетом условий договора подряда.
Таким образом, корректное разграничение пределов ответственности между застройщиком и подрядчиком именно на момент наступления страхового случая имеет основополагающее значение как для страховщика, так и для страхователя в споре из договора страхования.
Нарушения отдельных строительных норм и правил, а также правил противопожарного режима, с учетом исключений, закрепленных в договоре страхования СМР, являются наиболее часто встречающимся поводом для перехода рассмотрения споров в судебную плоскость. Тем не менее, важно учитывать, что не все нарушения, допущенные подрядчиком при строительстве, являются основанием для отказа в выплате страхового возмещения, даже если соответствующее исключение предусмотрено договором страхования СМР.
Следует отметить, что суды в большей части причисляют несоблюдение подрядчиком строительных норм и правил к действиям грубой неосторожности и небрежности, что не является основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
Так, общая квалификация суда по данному вопросу содержится в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования4, где, в частности, отмечено, что «грубая неосторожность, допущенная страхователем при проведении строительно-монтажных работ, не является основанием для отказа в страховой выплате, а положения правил страхования, предусматривающие освобождение страховщика от ответственности по этим основаниям, являются ничтожными как противоречащие императивной норме п.1 ст. 963 ГК РФ».
Данный тезис также подкрепляется выводами, содержащимися в деле № А28‑11461/2020, оставленном без изменений в апелляционной и кассационной инстанции, в котором суд также указал на то, что «в действующем законодательстве не содержится такого основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования, как несоблюдение подрядчиком строительных норм и правил», и взыскал страховое возмещение со страховщика. Аналогичная позиция высказана и в деле № А10-6890/2019, оставленном без изменений апелляционной и кассационной инстанцией.
Безусловно, каждый случай, связанный с нарушениями правил и норм строительства, индивидуален, и в зависимости от объема страхового покрытия и перечня исключений из него суды принимают позицию страховщика. Так, в деле № А40- 126021/2021 решение суда первой инстанции о взыскании страхового возмещения с АО «Альфа Страхование» было отменено 9ААС со ссылкой на такой аргумент: «падение и повреждение реакторов не относится к непредвиденной ситуации, поэтому указанное событие страховым случаем не является и страховому возмещению не подлежит».
Дело № А40–72166/2020
В споре по иску ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» к СПАО «Ресо-Гарантия» истцу было отказано в удовлетворении иска на основании того, что истец не является надлежащим выгодоприобретателем в отношении застрахованного имущества. Согласно п. 3 ст. 930 ГК РФ, договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»).
«Заказчик указан в качестве выгодоприобретателя, но с оговоркой о том, что признается таковым в отношении той части имущества, в отношении которого он в соответствии с законом или договором подряда несет риск утраты или повреждения. Следовательно, для определения истца в качестве выгодоприобретателя необходимо установить, в отношении какого застрахованного имущества на момент инцидента истец несет риск утраты или повреждения».
Принимая во внимание, что на момент инцидента акт по форме КС-11 подписан не был, суд пришел к выводу, что в силу ст. 930 ГК РФ заказчик не имеет права требования страхового возмещения в связи с повреждением строящейся плотины, поскольку к нему не перешли соответствующие риски.
Дело № А40-191186/2022-83-1038
В споре по иску АО «Трест Гидромонтаж» к САО «ВСК» о выплате страхового возмещения в результате наступления ущерба, выразившегося в размыве отсыпки горной массы на корневом участке грузового пирса, суд установил, что страховщик фактически, ссылаясь на отсутствие природных явлений, соответствующих страховому событию, а также нарушение проекта производства работ (ППР), ставит выплату страхового возмещения в зависимость от действий страхователя, а не от факта наступления страхового случая как объективно произошедшего события. С учетом изложенного суд не усмотрел оснований, позволяющих освободить страховщика от выплаты страхового возмещения.
Дело № А60-55557/2021
По иску ООО «АСК Цемент» о взыскании с АО «Согаз» 69 млн руб. ответчик также ссылался на нарушение ППР как основание для освобождения страховщика от обязательства выплаты страхового возмещения. Работники страхователя осуществляли розжиг печи, в ходе чего произошла детонация газа, взрывная волна проследовала из печи в пыльную камеру. При этом в договоре страхования имелась оговорка LEG1/96, в соответствии с которой ущерб от любого дефекта исключен. Удовлетворяя требования страхователя о взыскании страхового возмещения, суд указал, что полное исключение дефектов (оговорка LEG 1/96) правилами страхования не предусмотрено, а для применения оговорки LEG 1/96 и исключения страховой выплаты должно быть достоверно установлено нарушение истцом конкретных правил (стандартов) выполнения работ. В данном деле суд подчеркнул, что бремя доказывания обстоятельств дела лежит на страховщике.
На примере перечисленных дел, принимая во внимание отсутствие единообразного подхода при разрешении споров по вопросам, связанным с исключением из страхового покрытия, на наш взгляд, для страховщика важно стремиться не к формальному поиску нарушений, подпадающих под исключения из страхового покрытия, а устанавливать наличие действительной причинно-следственной связи между соответствующими нарушениями и их последствиями, а страхователю, в свою очередь, принимать все доступные меры по предотвращению неблагоприятных инцидентов.
1) Ст. 929 и ст. 931 ГК РФ.
2) Ст. 934 ГК РФ.
3) Ст. 929 и ст. 933 ГК РФ.
4) Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 2003 г. № 75.